Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. В научной литературе можно найти несколько определений объектов интеллектуальной собственности, но наиболее распространенным является определение Парижской и Бернской конвенции. Объектами интеллекту

Начало проявления интеллектуальной деятельности человека относится к глубокой древности. Однако потребность в ее правовом регулировании возникла намного позже. Исторически первым институтом права интеллектуальной собственности явилось авторское право. Уже в эпоху Античности стали охраняться авторские права на литературные произведения. Факты заимствования чужого произведения, а также его искажения подвергались осуждению.

Право ИС сформировалось с развитием «массового производства» в духовной сфере и возникновением определенных столкновений интересов субъектов интеллектуальной деятельности. Отметим, что право интеллектуальной собственности не вмешивается в процесс интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальной собственностью называются результаты интеллектуальной деятельности, а также средства их индивидуализации, охраняемые законом (ст. 1125 ГК). Интеллектуальная собственность обладает рядом характерных особенностей. Рассмотрим наиболее основные.

1) Нематериальность. Именно в этом состоит главная и важнейшая особенность, отличающая ее от собственности в традиционном смысле. Обладая некоторой вещью, вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению: пользоваться самостоятельно или передать другому лицу во временное пользование. При этом одной и той же вещью нельзя одномоментно пользоваться вдвоем. С интеллектуальной собственностью дело обстоит иначе, так как в данном случае одним и тем же объектом можно пользоваться в разных местах одновременно. И количество пользователей при этом ничем не ограничено.

2) Абсолютность. Означает, что противостоит всем остальным лицам. Никто кроме него не имеет права пользоваться конкретным авторским объектом интеллектуальной собственности. Отметим, что отсутствие запрета на пользование объектом не может выступать в качестве разрешения.

3) Воплощение нематериальных объектов интеллектуальной собственности в материальные объекты. Поясним на примере. Купив лазерный диск с музыкальными произведениями, вы становитесь собственником товара, то есть материального носителя. Но при этом не приобретаете никаких прав на сами произведения, хранящиеся на этом объекте. Другими словами, с диском вы вправе поступать по вашему усмотрению, но музыка не становится вашей собственностью. Никаким изменениям (аранжировке, обработке) нельзя ее подвергать.

4) Необходимость прямого отражения в законе объекта интеллектуальной собственности. Этот принцип означает следующее. Не любой результат творческой деятельности можно считать объектом интеллектуальной собственности. Это справедливо и в отношении средств индивидуализации. К примеру, средством индивидуализации сайта в глобальной сети является доменное имя. Однако, оно не может быть признано интеллектуальной собственностью, поскольку в законе об этом ничего не сказано.


Полный перечень объектов интеллектуальной собственности содержится в ст. 1225 ГК. Никакой другой результат интеллектуальной деятельности, не упомянутый в указанной статье, не является интеллектуальной собственностью. Следовательно, на этот объект не возникают интеллектуальные права собственности. Это означает, что им может воспользоваться любое лицо, не имея каких-либо разрешений.

Выделяют две категории интеллектуальной собственности: промышленную собственность и авторское право. Элементы промышленной собственности: изобретения, фирменные наименования, промышленные образцы, товарные знаки, полезные модели, знаки обслуживания, наименования географических мест.

Литературы;
- музыки;
- науки;
- искусства;
- кинематографии.

Защита промышленной собственности предусматривает меры, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Она часть более объемной категории под названием «интеллектуальная собственность». должны пройти регистрацию. Их создание, использование и охрана должны соответствовать всем правилам, установленным для интеллектуальной собственности.

Регистрацией промышленной собственности занимается патентное ведомство. Завершается процедура выдачей патента или свидетельства. Только после регистрации интеллектуальная собственность будет наделена статусом промышленной собственности. Это условие не применяется к .

Охарактеризуем кратко некоторые виды интеллектуальной собственности:

Изобретение. Под изобретением понимается техническое решение, охватывающее любую область человеческой деятельности. Оно может касаться продукта или способа. Главными условиями являются: промышленная применимость, новизна, наличие изобретательского уровня. Продукты изобретения – штаммы микроорганизмов, клетки живых и растительных организмов, вещества, устройства. Способ – алгоритм выполнения действий над материальным объектом посредством технических средств для достижения результата.

Полезная модель. Это техническое решение, направленное на конкретное устройство. Требования к признанию – признак новизны и промышленной применимости.

Промышленный образец. Представляется в виде художественно-конструкторского решения. Характеризует внешний вид изделия, изготовленного промышленным или ремесленным способом. Предоставление правовой охраны образцу осуществляется в случае его новизны и оригинальности. Оригинальность промышленного образца определяется на основе существенных признаков, обуславливающих творческий характер специфики продукта. К существенным признакам промышленного образца относятся такие признаки, которые определяют набор эстетических и (или) эргономических особенностей внешнего вида товара. Сюда можно отнести форму, цветовое решение конфигурацию, рисунок орнамента.

Товарный знак. В качестве товарных знаков и знаков обслуживания выступают обозначения, с помощью которых можно индивидуализировать выполняемые работы, товары, а также оказываемые услуги физическими или юридическими лицами.

Фирменное наименование. Оно применяется для идентификации предприятия или компании в целом. Иногда – без представления товаров и услуг, оказываемых ими на соответствующих рынках. Фирменное наименование, получившее статус охраняемого объекта интеллектуальной собственности, символизирует собой деловую репутацию хозяйствующего субъекта. При этом оно выступает также в качестве ценного актива. Для фирменного наименования не требуется специальная регистрация. После его фиксации в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) оно подлежит охране на территории РФ.

Наименование места. Получить исключительное право на использование наименования места можно после государственной регистрации и получения удостоверяющего свидетельства.

Интеллектуальное право

Под интеллектуальным понимается право, которое признается законом в отношении объектов интеллектуальной собственности. Различают три вида интеллектуальных прав:

Исключительное право. Речь идет о праве использования объектов интеллектуальной собственности в любых проявлениях как по форме, так и по способам. Вместе с тем это право включает в себя возможность запрета всем другим лицам использовать эту собственность без разрешения правообладателя. Возникновение исключительного права распространяется на все объекты интеллектуальной собственности;

Личное неимущественное право. Им является право гражданина-автора этого объекта интеллектуальной собственности. Такое право возникает только при условиях, закрепленных в законе;

Иное право. В эту группу объединяются права, разнородные по своей природе. Главная их особенность – отсутствие признаков, по которым их можно отнести в первой или второй группе. В частности, право следования, доступа.

Передача интеллектуальной собственности

Интеллектуальную собственность нельзя передавать, поскольку она нематериальный объект. Можно говорить только о передаче прав на нее. Особенно это касается исключительного права.

Исключительным правом можно распоряжаться в нескольких формах:

Путем отчуждения исключительного права. Это связано с передачей исключительного права одного лица другому в полном объеме. Эта процедура сопровождается утрачиванием юридической возможности использования предыдущим правообладателем объекта интеллектуальной собственности;

Предоставлением права пользования объектом интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора. При этом правообладатель сохраняет за собой исключительное право. А лицензиату переходит право использования объекта в ограниченном объеме, предусмотренном лицензионным договором. Сама лицензия бывает двух уровней: исключительная и простая. Первый вариант запрещает правообладателю заключать аналогичные договоры с другими лицами, а второй – это право сохраняет за правообладателем.


Авторское право и промышленная собственность могут получить официальную правовую защиту только после их государственной регистрации. Регистрацию интеллектуальной собственности можно осуществлять с помощью различных способов:

Защиту прав интеллектуальной собственности обеспечивают законодательным способом на основе учета содержания и последствий реального нарушения. Законодательство предусматривает гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, охраняемые законом

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Следует отметить, что понятие интеллектуальной собственности, введенное в части четвертой ГК РФ, претерпело серьезные изменения по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Так, в предыдущей редакции ст. 128 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимались не только собственно результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но и исключительные права на них. В настоящее время исключительные права выведены за пределы понятия «интеллектуальная собственность». Безусловно, это придает определенность самому понятию, поскольку из его содержания исключаются разные по своей природе явления: сами результаты интеллектуальной деятельности и права на них. В то же время новое определение понятия интеллектуальной собственности не соответствует нормам международного права. Так, в соответствии со ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г., участницей которой является и Российская Федерация, «интеллектуальная собственность» включает в себя и результаты интеллектуальной деятельности, и права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. В связи с этим приходится усомниться в соблюдении принципа приоритета норм международного права перед национальным законодательством.

Интеллектуальная собственность включает результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. К результатам интеллектуальной деятельности, перечисленным в ст. 1225 ГК РФ, относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Нужно сказать, что далеко не все результаты интеллектуальной деятельности являются творческими. Если написание романа или научной статьи действительно требует творческих усилий, то создание фонограммы является техническим процессом и к творчеству не имеет никакого отношения. Секретом производства может называться не только солидная научная разработка, но и информация о свойствах объекта промышленного производства. Таким образом, результат интеллектуальной деятельности включает результаты творческого и нетворческого характера. Среди средств индивидуализации в ГК упоминаются фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Фирменное наименование используется юридическим лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, позволяя выделить его среди иных участников гражданского оборота. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое обозначение применяются для того, чтобы выделить на рынке производимую продукцию или предприятие. Таким образом, средства индивидуализации могут обозначать как субъекта гражданских правоотношений, так и объект гражданских прав.


В международном праве объекты интеллектуальных прав принято подразделять на две группы. В первую – входят объекты авторского права и смежных прав: литературные, художественные и научные произведения, исполнения, звукозаписи, радио- и телепередачи. Ко второй группе в соответствии со ст. 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения, наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции, иначе называемые объектами промышленной собственности (промышленных прав). Очевидно, что пресечение недобросовестной конкуренции, называемое в данной Конвенции в качестве объекта интеллектуальных прав, на самом деле представляет собой способ охраны прав на результат интеллектуальной деятельности, а не сам результат такой деятельности.

Интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако это относится не ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Правовая охрана предоставляется только тем объектам, которые перечислены в ст. 1225 ГК РФ. Иные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации законом не охраняются. В отличие от ранее действовавшего законодательства, правовая охрана теперь не предоставляется научным открытиям, рационализаторским предложениям. В юридической литературе такое положение дел оправдывается тем, что научные открытия не охраняются по международному праву и праву иностранных государств. Кроме того, научные открытия и рационализаторские предложения могут охраняться в настоящее время в качестве секрета производства (ноу-хау). Для этого достаточно ввести режим тайны в отношении информации о научном открытии или рационализаторском предложении. Действительно, тем самым защищаются имущественные интересы правообладателя, однако нематериальные интересы создателя в признании его научного вклада в развитие науки или производства остаются при этом без внимания. Реализация права авторства в условиях, когда полученная разработка является секретом производства, практически невозможна. Нацеленность современного интеллектуального права на обеспечение, прежде всего, экономических интересов участников гражданского оборота сделала попросту ненужной охрану тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых функция гражданского права состоит только в защите нематериальных интересов личности.

Одним из субъектов, которому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, является его автор. Автором признается гражданин, чьим творческим трудом был создан объект интеллектуальной собственности. Если лицо не внесло творческого вклада в создание этого результата, то оно автором не является. Например, для того чтобы придумать фирменное наименование или товарный знак не требуется каких-то серьезных усилий, сопоставимых с творческими затратами изобретателя, писателя или художника. Поэтому создатели средств индивидуализации авторами не признаются. По этой же причине не могут быть авторами результата интеллектуальной деятельности, граждане, оказавшие автору техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК РФ).

Кроме автора, обладателями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть физические, юридические лица, публично-правовые образования. Лицо может стать правообладателем в случаях и по основаниям, установленным законом. Например, права могут перейти к лицу в порядке универсального правопреемства (по наследству, в результате реорганизации юридического лица) или в результате обращения взыскания на имущество правообладателя. Кроме того, статус правообладателя можно приобрести на основании договора, по которому данные права предоставляются. Такими договорами, в частности, являются договор об отчуждении прав на объект интеллектуальной собственности, по которому правообладатель полностью передает все права другому лицу в полном объеме, и лицензионный договор, на основании которого лицо получает от правообладателя определенный объем прав на установленный в договоре срок.

В ГК РФ называются и другие субъекты: организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, патентные поверенные (ст. ст. 1242, 1247 ГК РФ). Эти лица лишь содействуют правообладателям в осуществлении и защите принадлежащих им прав, поэтому они не относятся к числу субъектов, которым принадлежат интеллектуальные права. В некоторых предусмотренных законом случаях в отношениях, складывающихся по поводу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, непосредственно участвуют органы государственной власти. Основные функции в данной сфере в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Так, данная служба организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу; выдает патенты РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем. Этой службой также осуществляется ряд других полномочий в указанной сфере деятельности.

К 18 веку относится зарождение доктрины «промышленной собственности». Ее родоначальником можно считать Д. Боуфлера, который писал, что «дерево, выросшее в поле, менее, несомненно, принадлежит своему собственнику, чем идея - автору». Впоследствие слово «принадлежность» заменяется понятием «собственность» 12 .

Произошедшая подмена терминов надолго «сбивает» юридическую науку с истинного пути, заставляя ее отождествлять патентное право с вещным правом.

Положения теории промышленной собственности нашли свое отражение во вводной части первого французского патентного закона, провозгласившей, что «всякое изобретение или открытие есть собственность его автора»13 .

В России права автора на созданное им произведение во всех нормативных актах по авторскому праву 19 - начала 20 века, начиная с 1828 г., и в последующем (1830, 1887, 1911) трактовались как «право собственности, которым можно торговать». 14

Аналогичные нормы были закреплены в законодательстве Франции, США, Дании и других стран. Так, в законе об авторском праве Великобритании 1956 г. авторское право рассматривалось как право собственности. Автору предоставлялись те же права и средства защиты, что и собственнику вещи. Предусматривалась возможность полной или частичной передачи авторских прав. Частичная осуществлялась на основе исключительной лицензии. При этом собственник лишался права совершения тех действий, которые были предоставлены по лицензии другому лицу 15 .

В 19 веке сформировались основные подходы к пониманию интеллектуальной собственности.

Проприетарный подход, заключался в том, что авторское право относится к разновидности права собственности («литературная собственность»), другой - в том, что авторское право скорее является правом исключительным (имущественным), которое не относится к понятию вещного права и тем более не поглощается им.

Первый, так называемый, проприетарный подход (от лат. рroprietas - «собственность»), отождествляет право создателя на достигнутый результат с правом собственности лица, создавшего материальный объект. Его зарождение относят к возникновению гуманистической естественнонаучной теории во Франции в 18 веке, хотя некоторые этнографы полагают, что некое понятие интеллектуальной собственности существовало на самых ранних этапах истории. Так, уже в Древней Греции и Риме плагиат порицался как бесчестный поступок.

Французские философы 18 века обосновывали идею интеллектуальной собственности тем, что труд, в том числе труд творческий, порождает собственность. Во Франции впервые было закреплено понятие «умственной, духовной, интеллектуальной собственности». 17

Сущность проприетарной концепции прав на результаты творческой деятельности состоит в том, что, создавая какой-либо творческий объект, его автор (патентообладатель) становится собственником и приобретает права и обязанности аналогично собственнику материальных предметов, т.е. объектам интеллектуальной собственности предоставляется такой же правовой режим как и вещам.

Возникновение и существование рассматриваемой концепции объясняется как историческими, так и экономико-правовыми предпосылками. Проприетарная концепция прав на результаты интеллектуальной деятельности с момента ее возникновения и по настоящее время подвергается серьезной критике. Под влиянием этого происходит трансформация взглядов на объекты интеллектуальной собственности как на «собственность особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера» 18 .

Несмотря на то, что термин литературная и художественная собственность закрепился в действовавшем в 19 веке российском законодательстве и законодательстве ряда зарубежных стран, в юридической науке он просуществовал до 80-х годов 19-ого века, когда наряду с ним начал употребляться термин «авторское право». О данном термине упоминает в своих работах Г.Ф. Шершеневич19 , говоря, что авторские права - это права на «литературные, художественные и музыкальные произведения».

Поэтому в законодательстве того времени термин «литературная собственность» понемногу начинает приобретать другое значение. Изначального сторонники литературной собственности рассматривали его как вещную собственность, и в сущность термина «литературная собственность» уже закладывается понятие не вещных прав, а прав исключительных.

Юридическое значение исключительных прав точно определил Г.Ф.Шершеневич. Так как цель юридической защиты исключительных прав состоит в предоставлении «исключительной возможности совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права могут быть названы исключительными. Исключительные права занимают место в системе абсолютных прав, рядом с вещными правами. Как вещное право является юридической возможностью пользования материальными вещами с устранением всех прочих от пользования теми же объектами, так и исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания. Пассивными субъектами исключительных прав являются все сограждане. Право возникает независимо от воли пассивных субъектов. Нарушителем права может быть каждый, позволивший себе подобные действия. Различие между вещными и исключительными правами заключается в их объекте».

В советский период понятие «интеллектуальная собственность» полностью отрицалось в связи с ее «буржуазной и эксплуататорской сущностью» и использовалось лишь при рассмотрении международно- правовых вопросов21 .

В тот период «право промышленной собственности» рассматривалось как право, защищающее интересы буржуазии, а «капиталистический патент - как весьма эффективный юридический инструмент, который используется предпринимателями в их конкурентной борьбе с целью завоевания доминирующего положения на рынках, получения сверхприбылей» 22 .

В действующем законодательстве логика запретительного и дозволительного принципов построена иначе, а именно: исключительное право включает в себя, прежде всего, право на использование охраняемых патентом объектов. Законодательство не устанавливает для правообладателя возможности прямого запрета другим лицам использовать созданное им изобретение.

Современная доктрина также признает двойственную природу авторских прав, выделяя имущественные и так называемые моральные права. «Моральные права автора, по сути дела, представляют собой права личности, потому что произведение является порождением этой личности. Личность создает наряду с правами собственности еще и неимущественные права, которые обладают всеми признаками личного права, что позволяет сделать вывод о смешанной природе авторского права, выделяя права, относящиеся к категории имущественных прав, а также права личности, относящиеся к категории неимущественных прав». 23

Другой подход к определению правовой природы прав на результаты творческой деятельности осуществляется сквозь призму категории исключительных прав. В юридической литературе существуют различные трактовки исключительного характера авторских прав: от понимания их как неотчуждаемых и неотторжимых от личности автора в течение всей его жизни до полного отрицания этого понятия24 .

Понятие исключительных прав берет свое начало из так называемой теории частноправовой монополии Рогэня 25 . Изучая правовую природу авторского права, он усматривал его сущность не в возможности пользования предметом, а в возможности воспрепятствовать всякому другому присвоение предмета, идеи. Под монополией он понимал невозможность пользоваться другим данной вещью как свойство, присущее всем абсолютным правам.

В действующем законодательстве и в современной науке гражданского права эта теория получила свое развитие. Сложившееся в настоящее время понимание исключительного характера авторских прав состоит в том, что принадлежащие создателю произведения авторские права препятствуют другим лицам использовать произведение, иными словами, обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий (внесения изменений в произведение, его использования, получения вознаграждения и т.д.) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Кроме того, исключительность рассматриваемых прав состоит в том, что права на результаты интеллектуальной деятельности связаны не с физическим или юридическим лицом вообще, а с конкретным субъектом - автором либо его правопреемником, являющимся исключительным носителем данных прав.

Понятие «интеллектуальная собственность» в Российской Федерации получило свое распространение в научном и правовом обороте в начале 90-х годов. Термин «интеллектуальная собственность» упоминается в статье 44 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

В международной практике понятие «интеллектуальная собственность» определено в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности - ВОИС 26 . Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

  • литературным, художественным и иным научным произведениям;
  • исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
  • изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
  • научным открытиям;
  • промышленным образцам;
  • товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям;
  • защите против недобросовестной конкуренции;
  • а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и
  • художественной областях.

Приведенный в Конвенции перечень объектов интеллектуальной собственности и прав на них не является исчерпывающим, что подразумевает возможность возникновения прав, относящихся к новым объектам интеллектуальной собственности. В Российской Федерации правовой охране подлежат практически все перечисленные объекты, за исключением научных открытий и защите против недобросовестной конкуренции. В отношении открытий не может быть применен режим исключительных прав в силу их объективного существования и невозможности запрета третьим лицам не использовать в практической жизни сделанных открытий. Автор может приобрести право авторства и право на имя, а также на признание обществом и получение вознаграждения. Права на защиту от недобросовестной конкуренции охраняются в Российской Федерации с помощью норм законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности.

Вопрос о том, что представляет собой интеллектуальная собственность в современном понимании, в настоящий момент широко обсуждается в юридической литературе27 , и до настоящего времени наука не выработала единого подхода к его определению.

Применяемый в российском законодательстве термин «интеллектуальная собственность» скорее условен, чем несет какую-либо правовую нагрузку.

В соответствии со статьей 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

Такая формулировка законодателя приводит к тому, что понятие «интеллектуальная собственность» применяется одновременно и к объектам и правам. Различие между понятиями собственность и право собственности очевидно, но оно не затрагивает интеллектуальную собственность и право интеллектуальной собственности. Четкого разграничения между двумя последними понятиями в настоящее время не проводится.

На практике, даже суды иногда упоминают об интеллектуальной собственности как о разновидности материальной собственности. Так, например, при обосновании вопроса о подведомственности решения по протесту фирмы «Хьюблайн ИНК» (США) против регистрации товарного знака № 99074 «П.А.Смирнов и потомки в Москве» и товарного знака № 99075 «Торговый домъ Петра Смирнова и потомков в Москве» Президиум Верховного Суда РФ применил по аналогии нормы о вещном праве собственности. В частности, суд установил, что «в данном случае речь идет о защите права интеллектуальной собственности, к объектам которой относятся товарные знаки. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Конституции РФ государство обеспечивает равную защиту всех форм собственности. Следовательно, судебная защита права собственности (в данном случае - права интеллектуальной собственности) должна равным образом гарантироваться и гражданам и организациям» 28 .

Таким образом, при решении данного спора Верховный Суд приравнял право интеллектуальной собственности к праву собственности как вещному праву.

Подобные примеры дают возможность сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единое доктринальное понимание природы прав на результаты интеллектуальной деятельности, несмотря на то, что ст.ст. 128 и 138 ГК РФ говорят об исключительных правах на рассматриваемые объекты гражданского права.

Такое положение, с одной стороны объясняется «стремлением отечественных создателей различных творческих достижений иметь права на плоды своего труда, сходные с правами собственников имущества, вещей»29 , а с другой стороны, - влиянием публично-правового регулирования, в частности, иные отрасли права, например, финансовое право, объединяют одним правовым режимом в целях налогообложения нематериальные объекты, в том числе объекты интеллектуальной собственности, с материальными. Так, например, с товарных знаков и знаков обслуживания, ноу-хау, объектов патентных прав, внесенных в качестве вклада в уставный капитал или приобретенных иными способами, взимается налог на имущество предприятий 30 . Кроме того, при оценке нематериальных активов учитывается их износ.

Большинство проблем, возникающих на практике, обусловлены несовершенством законодательства об интеллектуальной собственности. Так, например, при установлении возможности отнесения интеллектуальной собственности как к разновидности имущества ГК РФ дает на этот вопрос два совершенно противоположных ответа. В статье 128 ГК РФ интеллектуальная собственность рассматривается как самостоятельный объект гражданских прав, отличающихся от имущества, имущественных прав. В то же время исключительные права на объекты интеллектуальной собственности включают в себя имущественные права на использование этих объектов и личные неимущественные права.

С другой стороны в статье 132 ГК РФ права на объекты интеллектуальной собственности входят в состав имущественного комплекса предприятия, состоящих из разных видов имущества, и признаваемого в целом недвижимостью. Ст. 1013 ГК РФ к объектам доверительного управления относит имущество, в состав которого входят исключительные права. Таким образом, законодатель не последователен в ответе на основной вопрос: что такое интеллектуальная собственность, исключительные права и как эти понятия соотносятся между собой и с понятием имущества.

Такое противоречие в действующем законодательстве вполне объяснимо. Так как законодатель в сущности смешал в одном понятии «интеллектуальная собственность» два разных: права на объекты интеллектуальной собственности и сами объекты - как имущество. В связи с этим возникает противоречие при определении взаимосвязанных друг с другом понятий «интеллектуальная собственность» (применяемое к объектам творческой деятельности - имуществу) и «право интеллектуальной собственности» (применяемое к правам на объекты творческой деятельности).

В соответствии со статьей 138 ГК РФ в понятие интеллектуальной собственности включены не только исключительные права, но и объекты этих исключительных прав. В международных договорах понятие интеллектуальной собственности и исключительных прав не отождествляется, что предусмотрено, например, статьей 2 Конвенции, учредившей ВОИС, статьей 54 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским сообществом понятие «интеллектуальной собственности» и «исключительного права» не идентичны. Как писала С.А. Чернышева: «...между исключительными правами и интеллектуальной собственность не может стоять знак равенства» 31 .

Объекты интеллектуальной собственности и объекты исключительных прав также не всегда совпадают. К объектам интеллектуальной собственности иногда относят объекты, на которые не распространяется режим исключительных прав, но являющиеся результатами творческой деятельности, например, секреты производства (ноу-хау). Некоторые ученые считают, что на ноу-хау распространяется особый режим исключительных прав.

Так, американский юрист П.Розенберг предлагал различать исключительные права де-юре и де-факто. «Исключительное право де-факто, по его мнению, означает, что для использования изобретателем созданного изобретения нет необходимости оформлять соответствующим образом свои права. Это право эффективно до тех пор, пока сущность изобретения и способы его использования сохраняются в тайне от других лиц. При отсутствии правоустанавливающего документа на изобретение любое лицо может использовать данное изобретение, если оно не прибегает при этом к противоправным способам его применения»32 .

К исключительным правам в целом не применима категория «де-факто», поскольку возникновение режима исключительных прав связано с наступлением определенных юридических фактов, регулируется соответствующими правовыми нормами и в ряде случаев обусловлено выполнением определенных формальностей.

Секреты производства (ноу-хау) - это неохраняемые объекты. На ноу-хау не существует исключительного права его разработчика или носителя. На ноу-хау существует лишь фактическая монополия. Иными словами, ноу-хау как таковое вообще существует до тех пор, пока подобная монополия сохраняется33 . Интеллектуальную собственность нельзя приравнивать к информации, так как в соответствии со статьей 128 ГК РФ, информация является самостоятельным объектом гражданского оборота, со своими особенностями правового регулирования.

Несмотря на разнообразие подходов в определении природы прав на результаты интеллектуальной деятельности, трактовки понятия «интеллектуальная собственность» и понятий, смежных с ним, нет сомнения, что природа прав на рассматриваемые объекты представляет собой особую категорию прав, отличных от вещных прав. Для них характерны следующие признаки:

1. Объектами интеллектуальной собственности являются нематериальные результаты, которым присущи следующие черты: они
не подвержены износу (амортизации), поддаются стоимостной оценке, могут быть выражены в объективной форме, ими может пользоваться неограниченный круг лиц.

В рамках данного понятия можно выделить следующие виды объектов интеллектуальной собственности:

  • объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных);
  • объекты смежных прав (фонограммы, исполнения, постановки, передачи);
  • объекты патентных прав (изобретения, полезные модели и промышленные образцы);
  • средства индивидуализации предпринимателей, продукции, работ и услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров);
  • нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и др.).

Далеко не все из перечисленных объектов являются результатами интеллектуальной деятельности. Элемент творчества присущи в основном объектам авторских и патентных прав, а также в какой-то степени исполнениям и в некоторых случаях, средствам индивидуализации предпринимателей. Понятие объекта исключительных прав является более широким, поскольку многие объекты не являются результатами интеллектуальной деятельности, а в какой-то степени производны от них, но имеют аналогичную природу прав (исключительные права).

2. Абсолютный характер исключительных прав. Теория исключительных прав состоит в том, что первичное полномочие на
объект творческой деятельности принадлежит одному лицу и закон, охраняющий это право, запрещает неправомерно пользоваться правами интеллектуальной собственности другим, преследует нарушителей и предусматривает по отношению к ним санкции.

3. Сложная юридическая конструкция, включающая в себя личные (моральные) и возникающие на их основе имущественные права.

4. Возможность совершения различных действий, связанных с созданным объектом (в том числе по его использованию) с
одновременным запрещением всем другим лицам совершать какие-либо действия с данным объектом, за исключением случаев, специально предусмотренных в законе.

5. Срочность исключительных прав.

6. Территориальный характер 34 .

7. Особая специфика возникновения и прекращения (например, для возникновения исключительных прав на изобретение необходима
подача заявки в соответствующие органы и выдача патента, а для возникновения авторских прав достаточно чтобы произведение,
созданное в результате творческой деятельности, было выражено в объективной форме).

8. Исключительные права основываются на законе, а не на фактической монополии.

Таким образом, объекты интеллектуальной собственности включают в себя не только объекты исключительных прав, но и другие объекты, созданные в результате творческой деятельности человека, в частности ноу-хау, правовой режим которого также будет рассматриваться в данном курсе.

Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной собственности не являются тождественными». Эти категории не являются вещно-правовыми понятиями и на правоотношения, возникающие в данной сфере, нельзя распространять нормы о вещной собственности.

Исторически сложилось две традиционные группы объектов интеллектуальной собственности: объекты авторских прав и объекты промышленной собственности. Для первой группы характерно то, что созданные авторами произведения не могут повторяться, они являются результатом творческой деятельности и в них охраняется прежде всего неповторимая форма. В связи с этим авторские права не требуют какой-либо специальной регистрации и возникают в силу создания самого объекта и придания ему какой-либо человеко доступной формы. Объекты промышленной собственности в принципе повторяемы. Разные люди могут создать одно и то же изобретение, пожелать использовать одно и то же обозначение для своих товаров. В связи с этим для возникновения исключительных прав на них необходимо государственное признание первенства автора, его прав, что выражается путем государственной регистрации соответствующего объекта. Таким образом, права на объекты патентного права и средства индивидуализации предпринимателей, которые входят в число объектов промышленной собственности возникают с момента государственной регистрации.

За последнее время появились новые объекты интеллектуальной собственности, которые не подпадают под вышеуказанные категории объектов. Их правовой режим отличается от традиционных. К ним относятся доменные имена, топологии интегральных микросхем, ноу-хау. Такие объекты можно назвать нетрадиционными объектами интеллектуальной собственности.

Понятие «интеллектуальная собственность» имеет три значения:

  • во-первых, это совокупность отношений между людьми по поводу нематериальных благ, являющихся результатами
  • интеллектуальной деятельности или производными от них;
  • во-вторых, это собирательное понятие, относящееся к результатам интеллектуальной деятельности человека (объекты интеллектуальной собственности);
  • в-третьих, в широком смысле (которое имел ввиду законодатель в Гражданском кодексе РФ) - это объекты и права на них.

Понятие «право интеллектуальной собственности» может рассматриваться в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле как подотрасль гражданского права, включающая в себя нормы права, регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности. В субъективном смысле слова - это исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам их использование различными способами, за исключением случаев свободного использования, предусмотренных законом.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности включают в себя две группы прав. Первая - личные неимущественные права: право авторства, право на имя, право на защиту репутации, которые не могут отчуждаться от личности автора, и право на обнародование (отзыв), которое может переходить по наследству. Вторая группа - имущественные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, которые должны входить в состав имущества, предусмотренного в ст. 128 ГК РФ и соответственно в состав предприятия (ст. 132 ГК РФ).

Право собственности и право интеллектуальной собственности

Право собственности и и право интеллектуальной собственности - это различные правовые институты, несмотря на то, что имеют много общего. В частности, субъектам относятся одинаковые права на объекты собственности.

Субъекты права интеллектуальной собственности имеют о результатах творческой деятельности такие же правомерности, как и субъекты обычного права собственности. Это - право владения, пользования и распоряжения объектами своей собственности по своему усмотрению (ст.41 Конституции Украины).

Общим является и способы возникновения права собственности и права интеллектуальной собственности. Право собственности возникает путем производства объекта, право интеллектуальной собственности - также путем создания соответствующего произведения, изобретения и т.

Право собственности возникает в результате заключения гражданско-правовых договоров, так же и право и интеллектуальной собственности. Оба различные правовые институты имеют двойственный экономико-правовой характер и раскрываются в единстве экономических и юридических отношений.

Важной особенностью права интеллектуальной собственности по сравнению с правом собственности на традиционные объекты является то, что это собственность на объекты творческого происхождения.

Среди других существенных различий являются следующие:

Право собственности не ограничен каким-либо сроком. Этот срок может быть прерван только в случаях, предусмотренных законом. Право интеллектуальной собственности устанавливается на определенный срок;

На отдельные объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.) правовая охрана устанавливается после квалификации предложения как изобретения или иного объекта и его государственной регистрации. Установка обычного права собственности на материальный объект специальной квалификации не нуждается. Государственная регистрация права собственности на материальные объекты необходимо только в случаях, предусмотренных законом (недвижимость, транспортные средства и т.п.);

Право собственности устанавливается на материальные объекты, предметы окружающей среды. Объектами права интеллектуальной собственности могут быть только нематериальные объекты (идеи, образы, символы, мысли, гипотезы), которые интеллектуальной собственностью могут стать только при условии, что они способны материализоваться, воплотиться в материальных носителях;

Способность объекта интеллектуальной собственности к тиражированию, чего нельзя сказать о материальных объектах собственности. Идеи, образы, звуки, символы и т.п. обладают способностью к многократному воплощение в материальном объекте.

Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности

Различают объекты гражданского права и объекты права интеллектуальной собственности. Объектом гражданского права может быть любой результат интеллектуальной деятельности, а объектом права интеллектуальной собственности - тот творческий результат, соответствующий требованиям действующего законодательства (то есть заявленное предложение получила правовую охрану со стороны государства).

Таблица. Объекты права интеллектуальной собственности

Объекты права

Конкретные права интеллектуальной собственности

Литературные и художественные произведения, компьютерные программы, компиляции данных (базы данных, выполнение, фонограммы, программы (передачи) организаций вещания

Объекты промышленной собственности

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки (топография) интегральных микросхем

Объекты средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг

Коммерческое (фирменное) наименование, товарные знаки, объекты географических указаний происхождения товаров

Объекты селекционных достижений

Объекты селекционных достижений в растениеводстве и животноводстве

Объекты научно-технической информации

Коммерческие тайны - объекты конфиденциальной (нераскрытой) информации, ноу-хау

Объекты нетрадиционных решений

Научные открытия, рационализаторские предложения, объекты защиты от недобросовестной конкуренции

Самым общим определением субъекта права является следующее: "Субъект права - это человек или организация или иное социальное образование, которые законом наделены способностью иметь субъективные права и нести юридические обязанности и, следовательно, быть участниками правоотношений".

Следовательно, субъектом права может быть любой человек (физическое лицо) независимо от гражданства, это может быть гражданин Украины, гражданин другого государства и лицо без гражданства, постоянного места жительства, рода занятий и других его личных факторов.

Исходя из действующего законодательства Украины об интеллектуальной собственности, субъектами права интеллектуальной собственности могут быть: автор (соавторы) заявители; работодатели; правопреемники (наследники, другие физические и юридические лица, в которых право интеллектуальной собственности переходит по закону или договору; государство).

Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, охраняемые законом

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Следует отметить, что понятие интеллектуальной собственности, введенное в части четвертой ГК РФ, претерпело серьезные изменения по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Так, в предыдущей редакции ст. 128 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимались не только собственно результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но и исключительные права на них. В настоящее время исключительные права выведены за пределы понятия «интеллектуальная собственность». Безусловно, это придает определенность самому понятию, поскольку из его содержания исключаются разные по своей природе явления: сами результаты интеллектуальной деятельности и права на них. В то же время новое определение понятия интеллектуальной собственности не соответствует нормам международного права. Так, в соответствии со ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г., участницей которой является и Российская Федерация, «интеллектуальная собственность» включает в себя и результаты интеллектуальной деятельности, и права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. В связи с этим приходится усомниться в соблюдении принципа приоритета норм международного права перед национальным законодательством.

Интеллектуальная собственность включает результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. К результатам интеллектуальной деятельности, перечисленным в ст. 1225 ГК РФ, относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Нужно сказать, что далеко не все результаты интеллектуальной деятельности являются творческими. Если написание романа или научной статьи действительно требует творческих усилий, то создание фонограммы является техническим процессом и к творчеству не имеет никакого отношения. Секретом производства может называться не только солидная научная разработка, но и информация о свойствах объекта промышленного производства. Таким образом, результат интеллектуальной деятельности включает результаты творческого и нетворческого характера. Среди средств индивидуализации в ГК упоминаются фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Фирменное наименование используется юридическим лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, позволяя выделить его среди иных участников гражданского оборота. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое обозначение применяются для того, чтобы выделить на рынке производимую продукцию или предприятие. Таким образом, средства индивидуализации могут обозначать как субъекта гражданских правоотношений, так и объект гражданских прав.



В международном праве объекты интеллектуальных прав принято подразделять на две группы. В первую – входят объекты авторского права и смежных прав: литературные, художественные и научные произведения, исполнения, звукозаписи, радио- и телепередачи. Ко второй группе в соответствии со ст. 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения, наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции, иначе называемые объектами промышленной собственности (промышленных прав). Очевидно, что пресечение недобросовестной конкуренции, называемое в данной Конвенции в качестве объекта интеллектуальных прав, на самом деле представляет собой способ охраны прав на результат интеллектуальной деятельности, а не сам результат такой деятельности.

Интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако это относится не ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Правовая охрана предоставляется только тем объектам, которые перечислены в ст. 1225 ГК РФ. Иные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации законом не охраняются. В отличие от ранее действовавшего законодательства, правовая охрана теперь не предоставляется научным открытиям, рационализаторским предложениям. В юридической литературе такое положение дел оправдывается тем, что научные открытия не охраняются по международному праву и праву иностранных государств. Кроме того, научные открытия и рационализаторские предложения могут охраняться в настоящее время в качестве секрета производства (ноу-хау). Для этого достаточно ввести режим тайны в отношении информации о научном открытии или рационализаторском предложении. Действительно, тем самым защищаются имущественные интересы правообладателя, однако нематериальные интересы создателя в признании его научного вклада в развитие науки или производства остаются при этом без внимания. Реализация права авторства в условиях, когда полученная разработка является секретом производства, практически невозможна. Нацеленность современного интеллектуального права на обеспечение, прежде всего, экономических интересов участников гражданского оборота сделала попросту ненужной охрану тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых функция гражданского права состоит только в защите нематериальных интересов личности.

Одним из субъектов, которому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, является его автор. Автором признается гражданин, чьим творческим трудом был создан объект интеллектуальной собственности. Если лицо не внесло творческого вклада в создание этого результата, то оно автором не является. Например, для того чтобы придумать фирменное наименование или товарный знак не требуется каких-то серьезных усилий, сопоставимых с творческими затратами изобретателя, писателя или художника. Поэтому создатели средств индивидуализации авторами не признаются. По этой же причине не могут быть авторами результата интеллектуальной деятельности, граждане, оказавшие автору техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК РФ).

Кроме автора, обладателями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть физические, юридические лица, публично-правовые образования. Лицо может стать правообладателем в случаях и по основаниям, установленным законом. Например, права могут перейти к лицу в порядке универсального правопреемства (по наследству, в результате реорганизации юридического лица) или в результате обращения взыскания на имущество правообладателя. Кроме того, статус правообладателя можно приобрести на основании договора, по которому данные права предоставляются. Такими договорами, в частности, являются договор об отчуждении прав на объект интеллектуальной собственности, по которому правообладатель полностью передает все права другому лицу в полном объеме, и лицензионный договор, на основании которого лицо получает от правообладателя определенный объем прав на установленный в договоре срок.

В ГК РФ называются и другие субъекты: организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, патентные поверенные (ст. ст. 1242, 1247 ГК РФ). Эти лица лишь содействуют правообладателям в осуществлении и защите принадлежащих им прав, поэтому они не относятся к числу субъектов, которым принадлежат интеллектуальные права. В некоторых предусмотренных законом случаях в отношениях, складывающихся по поводу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, непосредственно участвуют органы государственной власти. Основные функции в данной сфере в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Так, данная служба организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу; выдает патенты РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем. Этой службой также осуществляется ряд других полномочий в указанной сфере деятельности.



 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!